申請專利的原則是什麼

時間 2022-10-12 02:40:53

1樓:專利蛋

1、形式法定原則。

申請專利的各項手續,都應當以書面形式或國家智財權局專利局規定的其他形式辦理,否則不產生效力。

2、單一性原則。

也稱為"一發明一申請原則",是指乙份專利申請檔案只能就一項發明創造提出專利申請。但是屬於乙個總的發明構思的兩項以上的發明或實用新型,可以作為一件提出;用於同一類別並且成套**或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。同樣的發明創造只能授予一項專利權。

但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人宣告放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。

根據《專利法》第8條的規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、乙個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批准後,申請的單位或者個人為專利權人。第31條也規定,一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於乙個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,可以作為一件申請提出。

一件外觀設計專利申請應當限於一種產品所使用的一項外觀設計。用於同一類別並且成套**或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。

3、先申請原則。

兩個或兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。注意:對於專利申請日的確定,***專利行政部門收到完整專利申請檔案的日期為專利申請日。

如果申請檔案是郵寄的,以寄出的郵戳日為申請日。郵戳日不清晰的,除當事人能夠提供證明的外,以專利局收到專利申請檔案的日期為申請日。專利申請人享有優先權的,以優先權日為申請日。

(1)同一日申請的,協商,協商不成的,都駁回,各自作為商業秘密,平等保護。(2)共同發明人,有的要申請專利,有的反對的,不申請。專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的,從其約定。

沒有約定的,共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利;許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之間分配。除前述規定的情形外,行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。(3)對於相同或者類似產品,不同的發明人都擁有專利權的有以下三種情形:

一是不同的發明人對該產品所作出的發明創造的發明點不同,他們的技術方案之間有本質區別;二是在後的專利技術是對在先的專利技術的改進或改良,它比在先的專利技術更先進,但實施該技術,有賴於實施前一項專利技術,因而它屬於從屬專利;三是因實用新型專利未經實質審查,前後兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同,後一項實用新型專利屬於重複授權。 人民法院在審理專利侵權糾紛案件時,根據《專利法》規定的先申請原則,只要原告先於被告提出專利申請,則應當依據原告的專利權保護範圍,審查被告製造的產品主要技術特徵是否完全覆蓋原告的專利保護範圍。在一般情況下,前述第一種情形由於被告發明的技術方案同原告發明的技術方案有本質的區別,故被告不構成侵權;後兩種情形或者被告為了實施其從屬專利而未經在先專利權人的許可,實施了在先的專利技術,或者由於前後兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同,被告對後一項重複授權專利技術的實施,均構成對原告專利權的侵犯。

因此,人民法院不應當僅以被告擁有專利權為由,不進行是否構成專利侵權的分析判斷即駁回原告的訴訟請求,而應當分析被告擁有專利權的具體情況以及與原告專利權的關係,從而判定是否構成侵權。

4、優先權原則。

專利申請人就其發明創造自第一次提出專利申請後,在法定期限內,又就相同主題的發明創造提出專利申請的,以其第一次申請的日期為其申請日,這種權利稱為優先權,此處所謂的法定期限,就是優先權期限。優先權可分為外國優先權和本國優先權。(1)外國優先權。

我國《專利法》規定,申請人自發明或實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內,或者自外觀設計第一次提出專利申請之日起6個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權。(2)本國優先權。申請人自發明或實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內,又就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權,這種在國內的申請優先權即本國優先權。

本國優先權不包括外觀設計。

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專利申請是獲得專利權的必須程式。專利權的獲得,要由申請人向國家專利機關提出申請,經國家專利機關批准並頒發證書。申請人在向國家專利機關提出專利申請時,還應提交一系列的申請檔案,如請求書、說明書、摘要和權利要求書等等。

在專利的申請方面,世界各國專利法的規定比較一致,但也存在許多差異。

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申請的專利應當具備新穎性、創造性和實用性。只要具備這些條件,然後提交的申請資料也沒有問題,那麼就可以順利通過審核。到時候國家智財權局會授予申請人專利權。

申請專利的原則是什麼?

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授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。

新穎性

新穎性,是指該發明或者實用新型不屬於現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向***專利行政部門提出過申請,並記載在申請日以後公布的專利申請檔案或者公告的專利檔案中。

創造性

創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。

實用性

判斷要滿足下列條件:

專利法規定:「實用性,是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。」

能夠製造或者使用,是指發明創造能夠在工農業及其它行業的生產中大量製造,並且應用在工農業生產上和人民生活中,同時產生積極效果。這裡必須指出的是,專利法並不要求其發明或者實用新型在申請專利之前已經經過生產實踐,而是分析和推斷在工農業及其他行業的生產中可以實現。

非顯而易見性

非顯而易見的(nonobviousness):專利發明必須明顯不同於習知技藝(prior art)。所以,獲得專利的發明必須是在既有之技術或知識上有顯著的進步,而不能只是已知技術或知識的顯而易見的改良。

這樣的規定是要避免發明人只針對既有產品做小部份的修改就提出專利申請。若運用習知技藝或為熟習該類技術都能輕易完成,無論是否增加功效,均不符合專利的進步性精神;而在該專業或技術領域的人都想得到的構想,就是顯而易見的(obviousness),是不能獲得專利權的。

適度揭露性

適度揭露(adequate disclosure):為促進產業發展,國家賦予發明人獨佔的利益,而發明人則需充分描述其發明的結構與運用方式,以便利他人在取得專利權人同意或專利到期之後,能夠實施此發明,或是透過專利授權實現發明或者再利用再發明。如此,乙個有價值的發明能對社會、國家發展有所貢獻。

5樓:專利蛋

1、形式法定原則。

申請專利的各項手續,都應當以書面形式或國家智財權局專利局規定的其他形式辦理,否則不產生效力。

2、單一性原則。

也稱為"一發明一申請原則",是指乙份專利申請檔案只能就一項發明創造提出專利申請。但是屬於乙個總的發明構思的兩項以上的發明或實用新型,可以作為一件提出;用於同一類別並且成套**或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。同樣的發明創造只能授予一項專利權。

但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人宣告放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。

根據《專利法》第8條的規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、乙個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批准後,申請的單位或者個人為專利權人。第31條也規定,一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於乙個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,可以作為一件申請提出。

一件外觀設計專利申請應當限於一種產品所使用的一項外觀設計。用於同一類別並且成套**或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。

3、先申請原則。

兩個或兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。注意:對於專利申請日的確定,***專利行政部門收到完整專利申請檔案的日期為專利申請日。

如果申請檔案是郵寄的,以寄出的郵戳日為申請日。郵戳日不清晰的,除當事人能夠提供證明的外,以專利局收到專利申請檔案的日期為申請日。專利申請人享有優先權的,以優先權日為申請日。

(1)同一日申請的,協商,協商不成的,都駁回,各自作為商業秘密,平等保護。(2)共同發明人,有的要申請專利,有的反對的,不申請。專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的,從其約定。

沒有約定的,共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利;許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之間分配。除前述規定的情形外,行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。(3)對於相同或者類似產品,不同的發明人都擁有專利權的有以下三種情形:

一是不同的發明人對該產品所作出的發明創造的發明點不同,他們的技術方案之間有本質區別;二是在後的專利技術是對在先的專利技術的改進或改良,它比在先的專利技術更先進,但實施該技術,有賴於實施前一項專利技術,因而它屬於從屬專利;三是因實用新型專利未經實質審查,前後兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同,後一項實用新型專利屬於重複授權。 人民法院在審理專利侵權糾紛案件時,根據《專利法》規定的先申請原則,只要原告先於被告提出專利申請,則應當依據原告的專利權保護範圍,審查被告製造的產品主要技術特徵是否完全覆蓋原告的專利保護範圍。在一般情況下,前述第一種情形由於被告發明的技術方案同原告發明的技術方案有本質的區別,故被告不構成侵權;後兩種情形或者被告為了實施其從屬專利而未經在先專利權人的許可,實施了在先的專利技術,或者由於前後兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同,被告對後一項重複授權專利技術的實施,均構成對原告專利權的侵犯。

因此,人民法院不應當僅以被告擁有專利權為由,不進行是否構成專利侵權的分析判斷即駁回原告的訴訟請求,而應當分析被告擁有專利權的具體情況以及與原告專利權的關係,從而判定是否構成侵權。

4、優先權原則。

專利申請人就其發明創造自第一次提出專利申請後,在法定期限內,又就相同主題的發明創造提出專利申請的,以其第一次申請的日期為其申請日,這種權利稱為優先權,此處所謂的法定期限,就是優先權期限。優先權可分為外國優先權和本國優先權。(1)外國優先權。

我國《專利法》規定,申請人自發明或實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內,或者自外觀設計第一次提出專利申請之日起6個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權。(2)本國優先權。申請人自發明或實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內,又就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權,這種在國內的申請優先權即本國優先權。

本國優先權不包括外觀設計。

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